自考《知識產(chǎn)權法》簡答題一考通題庫.doc
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1,知識產(chǎn)權客體的物質(zhì)性? 答:知識產(chǎn)權的客體即知識產(chǎn)品,是一種沒有形體的精神財富,客體的非物質(zhì)性是知識產(chǎn)權的本質(zhì)所在,也是該項權利與有形財產(chǎn)所有權的最根本區(qū)別。 2,簡述知識產(chǎn)權專有性的法律表現(xiàn)? 答:一,知識產(chǎn)權為權利人所獨占,沒有法律規(guī)定或未經(jīng)權利人許可,任何人不得使用知識產(chǎn)權權利人的知識產(chǎn)品;二,對同一項鐘聲產(chǎn)品,不允許有兩個或兩個以上的同一屬性的鐘聲產(chǎn)權并存;三,知識產(chǎn)權與所有權在專有性的效力方面也有區(qū)別,所有權的排他性表現(xiàn)為所有權人排斥他人對其所有物進行不法侵占、妨害或損毀,而知識產(chǎn)權的排他性則主要是排斥他人對知識產(chǎn)權進行不法仿制、假冒或者剽竊。 3,為什么對知識產(chǎn)權要有時間上的限制? 3,答:知識產(chǎn)權時間性的特點表明:(1)知識產(chǎn)權僅在法律規(guī)定的期限內(nèi)受到保護,一旦超過有效期,相關的智力成果即成為全社會的共同財富。(2)知識產(chǎn)權的時間性,是世界各國普遍采用的原則。(3)知識產(chǎn)權的時間性,反映了建立知識產(chǎn)權法律制度的需要:既要促進文化知識的廣泛傳播,又要注重保護智力成果創(chuàng)造者的合法權益,協(xié)調(diào)知識產(chǎn)權專有性與智力成果社會性之間的矛盾。(4)法律之所以這樣規(guī)定,就在于文學藝術作品和發(fā)明創(chuàng)造對于社會科學文化事業(yè)的發(fā)展有著非常重要的意義,因此必須規(guī)定一定的期限,使智力成果從個人的專有財產(chǎn)適時地變?yōu)槿祟惞械木褙敻弧? 4,簡述知識產(chǎn)權的時間性。 答:知識產(chǎn)權僅在法律規(guī)定的期限內(nèi)受法律保護,一旦超過法律規(guī)定的有效期限,這一權利就自行消失,相關的知識產(chǎn)品即成為整個社會的共同財富。不同性質(zhì)的知識產(chǎn)權,其法律保護期限的規(guī)定不同(具體列舉專利權、商標權、著作權保護期的規(guī)定)。 5,知識產(chǎn)權法律體系一般包括哪些法律制度? 答:(1)著作權法律制度;(2)專利權法律制度;(3)商標權法律制度;(4)反不正當競爭法律制度、工業(yè)版權法律制度、商號權法律制度、產(chǎn)地標記法律制度、商業(yè)秘密權法律制度。 31,外國人的作品在哪些情形下受我國著作權的保護? 答:外國人作品符合下列情形之一的,受我國法律保護:(1)外國人作品首先在中國境內(nèi)出版,受我國法律保護;(2)外國人、無國籍人的作品根據(jù)其所屬國或經(jīng)常居住地國與中國簽訂的協(xié)議或共同參加的國際條約享有的著作權受我國法律保護;(3)未與中國簽訂協(xié)議或共同參加國際條約的國家的作者以及無國籍人的作品首次在中國參加的國際條約的成員國出版的,或者在成員國和非成員國同時出版的,受我國法律的保護。 32,簡述其他著作權人的概念及其他著作權人取得著作權的幾種情況。 答:所謂其他著作權人,是指除作者之外,其他依法享有著作權的公民、法人、其他組織或國家。他們主要為繼受著作權人。依據(jù)著作權法規(guī)定,其他著作權人取得著作權主要有以下幾種情況:(1)因繼承、遺贈、遺贈扶養(yǎng)協(xié)議取得著作權。(2)因合同而取得著作權。主要是指通過著作權轉讓合同而取得著作權。 (3)著作權的特殊主體—國家。國家作為著作權法律關系主體,一般有下列情況:①購買著作權;②接受贈送;③依法律規(guī)定。 33,簡述委托作品的權利歸屬。 答:委托作品是他人向作者支付約定的報酬,由作者按照其意志和具體要求而創(chuàng)作的作品。委托作品的著作權歸屬由當事人約定。合同未明確約定或沒有仃立合同的,著作權歸受托人。 34,簡述我國《著作權法》中是怎樣確定委托作品的權利主體的。 答:各國著作權法對委托作品的主體的規(guī)定迥異。有的國家注重維護委托人之利益,規(guī)定在一般情況下著作權人應是出資創(chuàng)作該作品的人(如英國、印度);有的國家則重視作者權益之保護,規(guī)定委托作品的著作權首先應屬于作者(如突尼斯);還有的國家采用二者兼顧的方法。規(guī)定由作者與委托人共享委托作品的著作權(如菲律賓)。 我國《著作權法》第1 條規(guī)定:“受委托創(chuàng)作的作品,著作權的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未明確約定或者沒有訂立合同的,著作權屬于受托人?!笨梢?,我國《著作權法》側重于維護作者的利益。當事人合意以特定人物經(jīng)歷為題材完成的自傳體作品,當事人對著作權權屬有約定的,依其約定;沒有約定的,著作權歸該特定人物享有,執(zhí)筆人或整理人對作品完成付出勞動的,著作權人可以向其支付適當?shù)膱蟪辍? 由于著作權是一種專有權,為了防止出現(xiàn)委托人支付相關費用卻因未約定著作權歸屬而無法使用委托作品的情形,根據(jù)《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法 律若干問題的解釋》,委托人在約定的使用范圍內(nèi)享有使用作品的權利。雙方?jīng)]有約定使用作品范圍的,委托人可以在委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)免費使用該作品,這一解釋較為公平地處理了委托作品雙方向的利益關系。 35,簡述匯編作品的概念與著作權歸屬及種類。 答:匯編作品,是指匯編若干作品、作品的片段或者不構成作品的數(shù)據(jù)或者其他材料,對其內(nèi)容的選擇或者編排體現(xiàn)獨創(chuàng)性的作品。匯編作品應包含兩類:(1)是對于已發(fā)表的或已完成的作品進行選擇、編排而形成的作品,如選集、期刊、百科全書等;(2)是對不構成作品的材料的內(nèi)容進行或編排而形成的獨創(chuàng)性作品。根據(jù)我國《著作權法》的規(guī)定,匯編作品的著作權由匯編人享有,但是匯編人在行使著作權時,不得侵犯原作品的著作權。 36,簡述美術作品的權利歸屬。 答:美術作品的著作權屬于作者。美術,作品原件所有權的轉移,不視為作品著作權的轉移,但美術作品原件的展覽權由原件所有人享有。 41,簡述作品的概念以及作品受保護的條件。 答:我國么著作權法》所稱的作品,是指“文學、藝術和科學領城內(nèi)具有獨創(chuàng)性并能以某種有形形式復制的智力成果”。作品要成力著作權客體,須具備以下條件: 一件作品是否受到著作權法的保護,關鍵在于是否滿足著作權法所要求達到的條件多數(shù)國家的著作權法均將獨創(chuàng)性作為作品受保護的實質(zhì)條件。作品的獨創(chuàng)性,是法律保護作品表達方式的客觀依據(jù),是此類作品區(qū)別于其他作品的重要標志,也是作品取得著作權的最主要條件。所謂獨創(chuàng)性,是指作品是獨立構思而成的屬性,作品不是或基本不是與他人發(fā)表的作品相同,即作品不是抄襲、剽竊或篡改他人的作品。由此可見,獨創(chuàng)性是作品取得法律保護的前提條件。鑒于此,只要作品是由作者創(chuàng)作而產(chǎn)生的,體現(xiàn)了作者的思想感情,非單純模仿或抄襲他人的作品,即使與他人的作品有某種雷同之處,也不影響其所享有的著作權。我國《著作權法》在規(guī)定獨創(chuàng)性的同時,還要求作品能以有形形式復制,即作品能通過印刷、繪畫、錄制等手段予以復制。由于符合著作權保護條件的作品,通常都可以復制,因此“可復制性”僅是作品的一個屬性而非作品受保護的形式要件。 42,簡述著作權作品的分類。 著作權作品的類別有:1)文字作品(2)口述作品;(3)音樂、戲劇、腳藝、舞蹈、雜技藝術作品;l4)美術、建筑作品;5)攝影作品;(6電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品;(7)工程設計圖、產(chǎn)品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品(8)計算機軟件、民間文學藝術作品以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他作品。 43,簡述電影作品的概念和特點。 答:電影作品是指攝制在一定介質(zhì)上的一系列有伴音或者無伴音的畫面組成,并旦 借助適當裝里放映或者以其他方式傳播的作品。特點是電影作品一般由多個可獨立使用 的作品構成,其整體著作權屬于制片人。 44,請簡述作品取得著作權法保護的條件。 答:作品的獨創(chuàng)性,是法律保護作品表達方式的客觀依據(jù),是此類作品區(qū)別于其他作品的重要標志,也是作品取得著作權的最主要條件。獨創(chuàng)性,是作品取得法律保護的前提條件。鑒于此,只要作品是由作者創(chuàng)作而產(chǎn)生的,體現(xiàn)了作者的思想感情,非單純模仿或抄襲他人的作品,即使與他人的作品有某種雷同之處,也不影響其所享有的著作權。 45,簡述著作權客體的排除領域。 答:我國《著作權法》第5條明確規(guī)定了不適用ss著作權法》保護的情形,是指雖具有 合法性,但欠缺獨創(chuàng)性或進入公有領域而不能享受著作權保護的材料。它們包括: (1)法律、法規(guī)及官方文件。(2)時事新聞。(3)歷法、通用數(shù)表、通用表格和公式。 (4)超過著作權保護期限的作品。 46,簡述民間文學藝術作品的概念。 答:民間文學藝術作品,是指在一國國土之上,由該國的民族或種族集體創(chuàng)作,經(jīng)世代相傳,不斷發(fā)展而構成的作品。一般認為,它包括語言形式(民間故事、民間詩歌等音樂形 式(民歌、民間器樂等)、動作形式(民間舞蹈及戲劇等)以及用物質(zhì)材料體現(xiàn)的形式(繪畫、雕塑、工藝品、編織品等)。 47,簡述民間文學藝術作品的特點及其保護。 答:民間文學藝術作品具有集體性、長期性、變異性、繼承性的特點?!恫疇柲峁s》授 權各成員國通過立法給予民間文學藝術作品以法律保護。我國關于民間文學藝術作品的著作權保護將由國務院另行規(guī)定。 48,簡述對計算機軟件著作權的侵權行,為及其法律責任。 答:《計算機軟件保護條例》第23,24條規(guī)定下列行為屬于侵權行為:(1)未經(jīng)軟件著作權人許可,發(fā)表或者登記其軟件的;(2)將他人軟件作為自己的軟件發(fā)表或者登記的;(3)未經(jīng)合作者許可,將與他人合作開發(fā)的軟件作為自己單獨完成的軟件發(fā)表或者登記的;在他人軟件上署名或者更改他人軟件上的署名的;(5)未經(jīng)軟件著作權人許可,修改翻譯其軟件的;(6)復制或者部分復制著作權的軟件的;(7)向公眾發(fā)行、出租、通過信息網(wǎng)絡傳播著作權人的軟件的;(8)故意避開或者破壞著作權人為保護其軟件著作權而采取的技術措施的;(9)故意刪除或者許可他人行使著作權人的軟件著作權的。行為人違反上述規(guī)定,應當承擔相應的民事責任、行政責任和刑事責任。(10)轉讓或者許可他人行使著作權人的軟件著作權的。(11)其他慢犯軟件著作權的行為。 5l,簡述著作權中的人身權及其含義。 答:(1)著作權中的人身權(又稱精神權};足指作者對其作品所享有的各種與人身相聯(lián)系而又無直接對產(chǎn)內(nèi)容的權利: (2)人身權包括:①發(fā)表權,即決定是否將作品公之于眾的權利;②署名權,即表明作者身份,在作品上署名的權利,署名權包括作者在自己的作品上署名和不署名兩個方面的權利;③修改權,即修改或授權侶人修改作品的權利;④保護作品完整權,即保護作品不受歪曲、墓改的權利。 52,簡述發(fā)表權的概念以及推定作者同意發(fā)表的情形。 答:發(fā)表權,是決定作品是否公之于眾的權利。它是著作權中的首要權利。在司法實踐中,通常認為盡管作者未將作品公之于眾,但有下列情形之一的,推定作者同意發(fā)表其 作品:(1)作者許可他人使用其未發(fā)表的作品;(2)作者將其未發(fā)表的美術作品原件所有權轉讓給他人。 53,簡述我國《著作權法》中署名權的內(nèi)容。 答:署名權的內(nèi)容包括:作者有權決定是否在作品上署名,是署真名還是署假名,以及署名的順序等。任何人未經(jīng)作者同意,不得擅自改變作品的署名方式,作者也有權禁止未參加創(chuàng)作的人在自己的作品上署名。如果作品以署名方式發(fā)表,其他人以改編、翻譯、廣播、表演等方式使用該作品時,均應說明作品的身份。署名權因與作者人身相聯(lián)系,因此署名權不得轉讓、繼承,也不得放棄;同時,署名權的保護期不受限制,作者死后署名權依然受到保護。署名權保護的永久性,有利于防止他人在作者死后隱匿、改變作者的姓名。 54,簡述著作財產(chǎn)權的內(nèi)容。 答:著作對產(chǎn)權的內(nèi)容包括以下幾個方,面:復制權;發(fā)行權;出租權;展覽權;表演權;放映權;廣播權;信息網(wǎng)絡傳播權;攝制權;改編權;翻譯權;匯編權;應當由著作權人享有的其他權利:許可權,轉讓權。 55,簡述《伯爾尼公約》中授予作者有關廣播權的三項權利。 答:關于廣播權《伯爾厄公約》授予了作者幾項權利:(1)無線廣播權,即通過空間傳播電磁波進行廣播的權利;2)有線廣播權,即通過電線.等設備以有線方式公開廣播作品的權利;(3)使用揚聲器等技術設備廣播作品的權利。 56,簡述著作權取得制度。 答:著作權的取得。亦即著作權的產(chǎn)生,是指作者因創(chuàng)作作品而取得著作權保護,享有著作人身權和著作財產(chǎn)權。關于著作權的收得,各國立法有不同的做法,概括起來,主要有自動取得和注冊取得兩大類。(1)自動取得制度。著作權自動取得,是指著作權因作品創(chuàng)作完成、形成作品這一法律事實的存在而自然取得,不再需要執(zhí)行任何手續(xù)。這種獲得著作權的方法被稱為“無手續(xù)主義”、“自動保護主義”。著作權的自動取得,在理論上又稱為創(chuàng)作主義。大多數(shù)國家都采取了這種制度?!恫疇柲峁s》確認了自動取得制度。(2)注冊取得制度。注冊取得,是指以登記注冊作為取得著作權的條件,作品只有登記注冊后方能產(chǎn)生著作權。著作權注冊取得的原則,又稱為注冊主義。目前,實行該制度的國家和地區(qū)有西班牙、拉丁關洲和少數(shù)非洲國家?!妒澜绨鏅喙s》雖然不以注冊登記為取得著作權的條件,但也不禁止其成員要求及行登記手續(xù)作為取得著作權的前提。我國著作權法參照各國的通行做法,采用了“自動取得”原則。 57,簡述我國《著作權法》有關著作權自動取得制度的規(guī)定。 答:我國《著作權法》在著作權取得問題采取了自動取得制度,第2條第1款規(guī)定:“中國公民、法人或者其他組織的作品,不論是否發(fā)表,依照本法享有著作權?!币簿褪钦f,著作權自作品完成創(chuàng)作之日起產(chǎn)生,并受《著作權法》的保護‘討于外國人的作品,如果首先在中國境內(nèi)發(fā)表.依照本法卒有著作權。外國人在中國境外發(fā)表的作品,根據(jù)其所屬國與中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約享有的等作權,受我國《著作權法》的保護。 61,簡述鄰接權與著作權的關系 答:鄰接權與著作權關系密切,其共同點在于:(l)它們都與作品相聯(lián)系。( 2)它們都是法律規(guī)定的權利。(3)它們都其有嚴格的地域性。鄰接權與著作權的區(qū)別在于:(1)它們的主體不同。(2)它們的客體不同。(3)它們的權利內(nèi)容不同。(4)它們的保護期限不同。 62,簡述我國《著作權法》規(guī)定的表演者享有的權利。 答:(l)表明表演者身份。(2)保護表演形象不受歪曲。 ( 3)許可他人從現(xiàn)場直播和公開傳送其現(xiàn)場表演,并獲得報酬。(4)許可他人錄音錄像,并獲得報酬。(5)許可他人復制、發(fā)行錄有表演者表演的錄音錄像制品,并獲得報酬。(6)許可他人通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播 其表演并獲得報酬。被許可人以前款第(3)項至第(6)項規(guī)定的方式使用作品,還應當取得著作權人許可,并支付報酬。 63,簡述音像制作者的概念及義務。 答:音像制作者,是指將聲音、形象或兩者的結合首次固定于物質(zhì)載體上的人。音像制作者使用他人作品制作音像制品時,應履行如下義務:(1)錄音錄像制作者使用他人作品制作錄音錄像制品,應當取得著作權人的許可,并支付報酬。 (2)錄音錄像制作者使用改編、翻譯、注釋、整理已有作品而產(chǎn)生的作品,應取得改編、翻譯、注釋、整理作品著作權人和原作品的著作權人許可并支付報酬。 (3)錄音制作者使用他人已經(jīng)合法錄制為錄音制品的音樂作品制作錄音制品,可以不經(jīng)著作權人許可,但應當按照規(guī)定支付報酬,著作權人聲明不許使用的不得使用。(4})被許可人復制、發(fā)行、通過信息網(wǎng)絡傳診錄音錄像制品,應當取得著作權人、表演者許可、并支付報酬。(5}音像制作者在制作發(fā)行作品時,除應單重作者的權利外,還應年重表演者的權利,即應當同表演者仃立合同,并支付報酬。 64,簡述廣播組織權的內(nèi)容。 答:廣播組織權,也是《羅馬公約、所規(guī)定的第三種鄰接權,包括:(1)有權授權或禁止轉播他們的廣播節(jié)目;(2)有權授權或禁止錄制他們的廣播節(jié)目;(3)有權授權或禁止復制未經(jīng)其同意而制作的其廣播節(jié)目的錄音或錄像;有權授權或禁止復制根據(jù)第l 條合理使用的規(guī)定而制作的廣播節(jié)目的錄音和錄像;(4)有權授權或禁止向公眾傳播電視節(jié)目,如果此類傳播是在收門票的公共場所進行的。 71,簡述我國《著作權法》中為教學與科研目的合理使用的條件。 答:為學校課堂教學或者科學研究,翻譯或少量復制已發(fā)表的作品,供教學或者科研人員使用,但不得出版發(fā)行。這種合理使用的目的一定是非營利目的,帶有營利性的培訓等不屬于合理使用的范圍。 72.,簡述著作權法定許可使用的含義。 答:著作權法定許可的含義是指:根據(jù)法律的直接規(guī)定,以特定的方式使用已發(fā)表的作品,可以不經(jīng)著作權人的許可,但應當向著作權人支付報酬,并尊重著作權人其他權利的制度。 73,簡述著作權法定許可的適用情形。 答:作品刊登后,除著作權人聲明不得轉載、摘編的以外,其他報刊可以轉載,或者作為文摘、資料刊登,但應當按照規(guī)定向著作權人支付報酬。值得注意的是,有權發(fā)表不得轉載、摘編的聲明的主體只能是著作權人,而不是刊登其作品的報紙和雜志,因為報紙和雜志沒有專有出版權;如果著作權人未加聲明,而報紙、雜志提出聲明的,應視為無效。此外,著作權人的聲明應當在報紙、雜志刊登其作品時附帶刊出,以便于其他報紙、雜志了解著作權人的權利要求。(2)錄音制作者使用他人已經(jīng)合法錄制為錄音制品的音樂作品制作錄音制品的,可以不必征得權利人許可,但應當按照規(guī)定向其支付報酬;但著作權人聲明不許使用的不得使用。(3)廣播電臺、電視臺播放他人已經(jīng)發(fā)表的作品或已經(jīng)出版的錄音制品,可以不經(jīng)著作權人許可,但應當支付報酬。但是當事人另有約定的除外,具體辦法由國務院規(guī)定。 (4)為實施九年制義務教育和國家教育規(guī)劃而編寫出版教科書,除作者事先聲明不許使用的外,可以不經(jīng)著作權人許可,在教科書中匯編已經(jīng)發(fā)表的作品片段或者短小的文字作品、音樂作品或者單幅的美術作品、攝影作品,但應按照規(guī)定支付報酬,指明作者姓名、作品名稱,并不得侵犯著作權人依照本法所享有的其他權利。 74,簡述強制許可使用與合理使用的區(qū)別。 答:強制許可使用與合理使用同屬對著作權的限制手段,其區(qū)別在于合理使用不需征得著作權人同意,也不用向其支付報酬,而強制許可使用必須先由使用人以合理條件和理由請求著作權人許可,如著作權人無理由或不作答復,還須向國家有關主管部門申請,由該機關授權許可使用作品,并且需要支付于民酬。 81,簡述著作權許可使用合同的概念和特征。 答:著作權許可使用合同,是指當事人之間就著作權的某一權能或多項權能的使用達成的協(xié)議。有權許可他人使用的一方當事人稱之為許可人,獲得授權而使用的一方當事人稱之為被許可人著柞權許可使用合同具有下列法律特征:(1)著作權許可使用合同足諾成合同。(2)著作權許可使用合同足雙務合同。 (3)著作權許可使用合同是有償合同。 82,著作權許可使用合同的條款有哪些? 答:著作權許可使用合同足著作權許可使用的一般形式,其主要條款包括: (1)許可使用的權利種類;(幻許可使用的權利是專有使用權或非專有使用權;(3)許可使用的范圍、期間;(4)付酬標準和辦法;(5)違約責任;(6)雙方認為需要約定的其他內(nèi)容。 83,簡述著作權質(zhì)押。 答:著作權質(zhì)鉀,是指為擔保債的履行,著作權人將其財產(chǎn)權的一項、多項或全部作為質(zhì)物,在債務人不按約償還時,債權人有權將其變賣并優(yōu)先受償?shù)男袨?。我國著作權質(zhì)權的設定應由雙方當事人簽訂質(zhì)押合同并向有關著作權行政管理機關辦理出質(zhì)登記。 (1)著作權質(zhì)鉀合同。著作權質(zhì)鉀合同,是指著作權人作為出質(zhì)人,以其享有的著作財產(chǎn)權之全部或部分作為質(zhì)物,與主合同債權人訂立的擔保合同。(2)質(zhì)權對著作權的限制。著作財產(chǎn)權出質(zhì)后,非經(jīng)質(zhì)權人同意,作為質(zhì)物的著作財產(chǎn)權人不得許可他人以與出質(zhì)之權利相同方式使用該作品,更不得轉讓該權利。 (3)質(zhì)權的實現(xiàn)。著作權人所擔保的債權到期未得到清償?shù)模|(zhì)權人就可以將作為質(zhì)物的著作財產(chǎn)權折價或者拍賣、變賣后,將其所得的價款優(yōu)先受償。(4)質(zhì)鉀關系的終止。①被擔保的債權,在債權清償期屆滿時已得以清償?shù)?,質(zhì)押關系終止。②經(jīng)質(zhì)權人同意,出質(zhì)人許可他人利用其作品,將該許可費用于提交清償被擔保債權,且能夠全部清償?shù)?,質(zhì)鉀關系終止。③經(jīng)質(zhì)權人同意,出質(zhì)人或者第三人以其他質(zhì)物替代的,或者以其他擔保形式替代的,原質(zhì)押關系終止。④其他形式的終止。 84,著作權是否可以用來作為債的擔,保?為什么?如果可以,其具體形式是什么? 答:著作權可以用來作為債的擔保,因為著作財產(chǎn)權具有可轉讓性。著作權作為債的擔保的具體形式表現(xiàn)為:用著作權設質(zhì)。如果債務人不按約還債,債權人有權將質(zhì)物折價或者拍賣、變賣該財產(chǎn)權的全部價款優(yōu)先償還債權,其中債權人即成為質(zhì)鉀關系中的質(zhì)權人,著作權人則成為出質(zhì)人,約定特定期限和范圍的著作財產(chǎn)權則稱為質(zhì)物,著作財產(chǎn)權的質(zhì)押在我國《擔保法》中屬于權利質(zhì)鉀,不僅當事人應簽訂書面質(zhì)鉀合同,而且還應向主管部門辦理出質(zhì)登記,質(zhì)鉀合同自登記之日起生效。著作權中的財產(chǎn)權可以出質(zhì),著作權中的人身 權不能作為質(zhì)押標的。 91,簡述我國著作權的竹理。 答:著作權管,理分為行政管理和集體管理。著作權行政管理分為中央和地方兩級管理。國家版權局作為國務院著作權行政管理主管全國的著作權管理工作,各省、自治區(qū)、直轄市人民政府的著作權行政管理部門主管本行政區(qū)域內(nèi)的著作權管理工作。著作權集體管理,是指著作權人授權有關組織,代為管理著作權鄰接權的制度。 92,簡述著作權集體管理對權利人的權,利實現(xiàn)和保護的意義。 答:(1)協(xié)調(diào)著作權人與社會公眾的利益關系。(2)保證著作權人權利的實現(xiàn)。(3)減少和避免糾紛。集體管理使得使用作品和支付使用費有了便捷的渠道,可以減少和避免許多因此而發(fā)生的糾紛。 93,簡述我國著作權集體管理組織管理活動的主要內(nèi)容。 答:根據(jù)我國《著作權法》和《著作權集體管理條例》的規(guī)定,我國著作權集體管理組織管理活動的主要內(nèi)容有:經(jīng)權利人授權,集中行使權利人的有關權利并以自己的名義進行的下列有關活動:(l)與使用者仃立著作權或者與著作權有關的許可使用合同;(2)向使用者收取使用費,(3)向權利人轉付使用費;(4)進行沙及著作權或者與著作權有關的權利的訴訟、仲裁等。 101,簡述侵犯著作權的法律責任的概念和責任形式。 答:侵犯著作權的法律責任,是指侵權行為人違反《著作權法汐的規(guī)定,對著作權人享有的人身權和財產(chǎn)權或者對作品傳播者享有的鄰接權造成侵害時,依法所應承擔的法律后果。主要有以下責任形式:(1)民事責任;(2)行政責任;(3)刑事責任。 102,簡述著作權人申請訴前權利保全措施的條件。 答:(1)申請人應是著作權人和與著作權有關的權利人與鄰接權人,其他人不能行使此項請求權。 (2)提出請求的前提:一是要有證據(jù)證明他人正在實施或即將實施侵犯其權利的行為;二是如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害。(3)提出請求的時間為在起訴前。 (4)提出請求的對象是各級人民法院。 103,簡述著作權糾紛的調(diào)處。 答:我國《著作權法》規(guī)定了調(diào)處著作權糾紛的三種途徑:(1)調(diào)解; (2)仲裁;(3)訴訟。 111,簡述專利的基本含義及其特征。 答:(1)專利的基本含義可歸納為:①專利是專利權的簡稱,即與“專利權”具有相同的意思;②專利是記載發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的文獻,即“專利文獻”的簡稱;③專利的準確含義是指經(jīng)國務院專利行政部門依照《專利法》規(guī)定的程序進行審查后,被認為符合專利條件的發(fā)明創(chuàng)造。(2)專利具有以下幾個特征:①專利是特殊的發(fā)明創(chuàng)造,是產(chǎn)生專利權的基礎;②專利是符合《專利法》規(guī)定的專利條件或者具有專利性的發(fā)明創(chuàng)造;③作為專利的發(fā)明創(chuàng)造必須經(jīng)國務院專利行政部門依照法定程序?qū)彶榇_定,在未經(jīng)審批以前,任何一項發(fā)明創(chuàng)造都不得成為專利。 112,簡述專利權的概念及特征。 答:專利權,是公民、法人或者其他組織對其發(fā)明創(chuàng)造在一定期限內(nèi)依法享有的壟斷權。 作為知識產(chǎn)權三大支柱之一的專利權,與著作權、商標權一樣,具有獨占性、時何峨和地域性。但又表現(xiàn)出自己的特征:①枕獨占性而言,在同一法域內(nèi),相同主題的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利權。②就時間性而言,專利權的保護期較短。③就法律授予性而言,只有經(jīng)國務院專利行政部門審批發(fā)明創(chuàng)造才可能取得專利權。 113,簡述專利制度的基本內(nèi)容。 答:專利制度的基本內(nèi)容是依據(jù)《專利法的規(guī)定對申請專利的發(fā)明創(chuàng)造進行審查,對符合專利條件的發(fā)明創(chuàng)造授予專利權,同時將該項發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容予以令開,專利制度的核心是授予專利權人一定期系的壟斷權。 114,專利制度的特征是什么? 答:(1)法律保護;(2)科學審查;(3)公開通報; (4)國際交流。 121,簡述將發(fā)明進行分類的法律意義。 答:將發(fā)明進行分類的法律意義在于:(l)在專利申請過程中,不同的發(fā)明所提交的專利申請文件有所不同,其撰寫內(nèi)容也有所不同;(2)在取得專利權后,因發(fā)明種類不同,專利權人行使權利的方式不同,專利權的效力范圍也不同;(3)在專利侵權訴訟中,因發(fā)明的種類不同而導致其舉證責任不同。 122,簡述發(fā)明的定義及其種類。 答:發(fā)明是專利權的主要客體,也是各國專利法都給予保護的對象。從詞義上看,發(fā)明是指科技開發(fā)者依據(jù)自然規(guī)律或規(guī)則,運用自己的資金和智力創(chuàng)造出來的新技術方案?!吨腥A人民共和國專利法實施細則》(2001版)第2條第2款規(guī)定:“專利法所稱的發(fā)明,是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。”根據(jù)此項規(guī)定可知,發(fā)明是一種技術方案。我國專利法意義上的發(fā)明有兩種,即產(chǎn)品發(fā)明和方法發(fā)明?!案倪M發(fā)明”本身并不是一種獨立種類的發(fā)明,它要么是產(chǎn)品發(fā)明,要么是方法發(fā)明。產(chǎn)品發(fā)明(包括物質(zhì)發(fā)明)是人們通過研究開發(fā)出來的關于各種新產(chǎn)品、新材料、新物質(zhì)等的技術方案。如電子計算機、超導材料和人造衛(wèi)星的發(fā)明等。方法發(fā)明是人們?yōu)橹圃飚a(chǎn)品或者解決某個技術課題而研究開發(fā)出來的操作方法、制造方法以及工藝流程等技術方案。如漢字輸入方法、無鉛汽油的提煉方法等。 123,簡述實用新型的概念和特點。 答:依照我國《專利法》的規(guī)定,實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其組合所提出的適于實用的新的技術方案。其特點如下: (1)實用新型是針對產(chǎn)品而言的,任何方法(不論是否新穎、實用)都不屬于實用新型的范圍。(2)作為實用新型對象的產(chǎn)品只能是具有立體形狀、構造的產(chǎn)品。而不能是氣態(tài)產(chǎn)品、液態(tài)產(chǎn)品,也不能是粉末狀、糊狀、顆粒狀的固態(tài)產(chǎn)品。 (3)作為實用新型對象的產(chǎn)品必須具有實用性,能夠在工業(yè)上應用。(4)作為實用新型片象的產(chǎn)品必須是可自由移動的物品。 124,簡述外觀設計的概念和特點。 答:外觀設計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感的并適于工業(yè)應用的新設計。外觀設計的特點是:(1附載外觀設計的產(chǎn)品必須具有相對的獨立性。2)外觀設計必須是與獨立的具體的產(chǎn)品合為一體的新設計。(3附載外觀設計的產(chǎn)品必須能夠在工業(yè)上應用。(4)外觀設計必須能夠使人產(chǎn)生美感,即通過形狀、圖案、色彩或者其結合而創(chuàng)作出來的外觀設計被用以裝飾物品,能夠使人的視覺觸及后產(chǎn)生一種愉悅的感受。 125,根據(jù)我國《專利法分,簡述不可獲專利的主題的范圍。 答:根據(jù)《專利法》規(guī)定,不可獲專利的主題是:(1)科學發(fā)現(xiàn)??茖W發(fā)現(xiàn),是指對自然界中客觀存在的物質(zhì)、現(xiàn)象、變化過程及其特性和規(guī)律的揭示。被認識的物質(zhì)、現(xiàn)象、過程、特性和規(guī)律不同于改造客觀世界的技術方案,不是專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造,因此不能被授予專利權。 (2)智力活動的規(guī)則和方法。智力活動的規(guī)則和方法,是指人們進行推理、分析、利斷、運算、處理、記憶等思維活動的規(guī)則和方法。 (3)疾病的診斷和治療方法。疾病的診斷和治療方法,是指以有生命的人體或者動物體為直接實施對象,進行識別、確定或消除病因或病灶的過程。但是,對血液、毛發(fā)、尿樣、糞便或者精液等脫離了人體的物質(zhì)的化驗方法則不屬于疾病的診斷和治療方法,只要其具備專利條件,便可被授予專利權。用于診斷或治療疾病的儀器、設備或器械等,只要其具備專利條件,均可被授予專利權。 4)動物和植物品種。動植物品種可分為天然生長和人工培養(yǎng)兩種,我國形專利法,暫時沒有給動植物品種授予專利權。在我國,植物新品種可以通過該條例獲得植物新品種權,而動植物品種的生產(chǎn)、培育方法可以依照專利法,獲得專利保護。美國弋專利法對動植物品種都給予專利保護。 5)用原子核變換方法獲得的物質(zhì)二‘原子核變換方法”是指使一個或幾個原子核經(jīng)分裂或者聚合,形成一個或幾個新原子核的過程。原子核變換方法以及用該方法所獲得的物質(zhì)關系到國家的經(jīng)濟、國防、科研和公共生活的重大利益,不宜為單位或私人壟斷,因此不能被授予專利權。(6)對平面印別品的圖案、色彩或者其結合作出的主要起標識作用的設計。 131,簡述授予發(fā)明專利權的新穎性標準。 答:、新穎性是指在申請日以前沒有同樣的發(fā)明在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過,在國內(nèi)公開使用過,或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發(fā)明由他人向?qū)@痔岢錾暾埐⑶矣涊d在申請日以后公布的專利申請文件中。 132,簡述授予專利權的可專利性的含義和內(nèi)容。 答:授予專利權的可專利性,是指一項發(fā)明創(chuàng)造獲得專利權應當具備的實質(zhì)性條件,即該項發(fā)明創(chuàng)造本身所具有的本質(zhì)特征。廣義的可專利性包括:(1申請專利的發(fā)明創(chuàng)造是《專利法》第2條所指的發(fā)明、實用新型和外觀設計;C2)申請專利的發(fā)明創(chuàng)造不是《專利法》第5條規(guī)定的那些對象;<3)申請專利的發(fā)明創(chuàng)造不屬于《專利法》第5條所指的那些發(fā)明創(chuàng)造;4)申請專利的發(fā)明或者實用新型符合專利法第22條規(guī)定的新穎性、創(chuàng)造性和實用性;申請專利的外觀設計符合專利法第23條所規(guī)定的條件。而狹義的可專利性主要是指廣義的可專利性中的第四項標準。 133,簡述現(xiàn)有技術的概念及判斷標準。 答:在確定申請專利的發(fā)明或者實用新型是否具有新穎性的過程中,“現(xiàn)有技術”具 有決定性的作用。專利制度中的“現(xiàn)有技術”,是指在申請日(有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日)前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術?,F(xiàn)有技術是一個相對概念,具有嚴格的時間性。在判斷一項發(fā)明或者實用新型是否為現(xiàn)有技術時,必須以某個時間點為標準。從各國《專利法》的規(guī)定來看,確定這個時間點的標準有兩個:一是以申請日為時間點,如我國;另一個是以發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷耐瓿扇諡闀r間點。 134,簡述我國專利制度中的先申請原則。 答:(1)兩個或者兩個以上的人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別申請專利的,專利權授給最先 申請人。 (2)判斷專利申請先后的標準是申請在先有優(yōu)先權的,以優(yōu)先權日為申請日。(3)兩個或者兩個以上的專利申請人彼此獨立。 (4)申請專利的發(fā)明創(chuàng)造彼此的主題相同。 135,衡量創(chuàng)造性的標準主要是什么? 答:衡量創(chuàng)造性的標準主要是:<1)申請專利的發(fā)明解決了人們渴望解決但一直沒有解決的技術難題;C2)申請專利的發(fā)明克服了技術偏見;<3)申請專利的發(fā)明取得了意想不到的技術效果;(4)申請專利的發(fā)明在商業(yè)上獲得了成功。 136,簡述外觀設計的可專利性。 答:外觀設計的可專利性為新穎性、美觀性和合法性。新穎性是指申請專利的外觀設計與其申請日以前已經(jīng)在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表的外觀設計不相同或者不相近似;與其申請日前已在國內(nèi)公開使用過的外觀設計不相同或者不相近似。美觀性是指外觀設計被使用在產(chǎn)品上能使人產(chǎn)生一種美感,增加產(chǎn)品對消費者的吸引力。合法性是指申請專利的外觀設計“不得與他人在先取得的合法權利相沖突”,而且不得違反法律、社會公德,也不得損害公共利益。 141,簡述專利優(yōu)先權白勺概念與國際優(yōu)先權和國內(nèi)優(yōu)先權的內(nèi)容。 答:專利申請人就其發(fā)明創(chuàng)造第一次提出專利申請后,在一個法定期限內(nèi),又就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請的,根據(jù)有關法律規(guī)定.其在后申請以第一次申請的日期作為申請日。專利申請人依法享有的這種權利.就是優(yōu)先權。 優(yōu)先權可分為國際優(yōu)先權和國內(nèi)優(yōu)先權。國際優(yōu)先權.是指申請人就其發(fā)明創(chuàng)造第一次在某國提出專利申請后,在優(yōu)先權期限內(nèi),就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造向另一國提出專利申請的,依照有關國家法律的規(guī)定而享有的優(yōu)先權。本國優(yōu)先權,是指申請人擾其發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請后的12個月內(nèi),就相同主題的發(fā)明或者實用新型又向國務院專利行政部門提出后一申請時依法享有的優(yōu)先權。 142,簡述先用權應當具備的條件。 答。先用權應其備的條件有:(1)先用權人的行為必須發(fā)生在專利申請日之前;(2)先用權人實施的發(fā)明創(chuàng)造必須走自己研究開發(fā)出一來的,或是通過合法的途徑得來的;(3在他人就相同的發(fā)明創(chuàng)造取得專利權后,只有在原有范圍內(nèi)制造或使用;(4)先用權不得單獨轉讓。 143,專利中請人的權利有哪些? 答:專利申請人的權利:1)取得了在先申請人的地位;(2)依據(jù)其申請要求優(yōu)先權;3)申清專利的發(fā)明將得到臨時保護;(4轉讓其專利申請權;(5在專利申請的審查過程中,享有撤回權、修改權、修改請求權、陳述意見權、實審請求權以及放棄權等。 144,簡述“先申請原則”和“先發(fā)明原則”的優(yōu)缺點。 答:“先申請原則”與“先發(fā)明原則”各有聽長。先發(fā)明原則的優(yōu)點主要是:讓發(fā)明人能較安心地進行周密細致的研究實驗,不必擔心他人就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造搶先申請;而先申請原則可以促進發(fā)明人或者設計人盡快地申請專利,即使其發(fā)明創(chuàng)造尚不完全成熟也沒關系,因為大多數(shù)實行先申請原則的國家都有“國內(nèi)優(yōu)先權”制度。先發(fā)明原則的缺點主要是:當有兩個或者兩個以上的人分別就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造向?qū)@姓块T提出專利申請時,要準確地確定誰最先完成發(fā)明創(chuàng)造,往往有比較大的困難;而先申請原則就不存在這個問題。但先申請原則的最大不足是:在某些情況下,獲得專利權的人并不一定是最先完成發(fā)明創(chuàng)造的人。如果最先完成發(fā)明創(chuàng)造的人申請在后,他就不能獲得專利權。 145,簡述專利申請日的概念及其確定。 答:專利申請日,也稱關健日。它是國務院專利行政部門及其指定的專利申請受理代辦處收到完整專利申請文件的日.期。專利申請日對專利申請人具有極為重要的意義,且 對申詩專利的發(fā)明創(chuàng)造能否獲得專利權產(chǎn)生直接影響。確定專利申請日應當注意以下問題:1如果專利申請丈件是通過郵局郵寄的,則以寄出的郵戮日為申請日。若壞件上寄出的郵戮日不清晰,除當事人能夠提供證明外(如掛號回執(zhí)單上的日期等),則以國務院專利行政部門收到專利申請文件的日期為專利申請文件的遞交日,并以此日為專利申請日。(2)專利申請人享有優(yōu)先權的,以優(yōu)先權日為申請日。 146,優(yōu)先權的主要作用是什么? 答:優(yōu)先權的主要作用:(1)使專利申請人就其發(fā)明創(chuàng)造第一次提出申請后,有足夠的時間考慮是否向其他國家提出專利申請,并且有時間選擇在其他國家的專利代理人,辦理必要的手續(xù);(2)有充分的時間對申請專利的發(fā)明創(chuàng)造進行修改、改進,不必擔心在此期間被他人搶先申請。 147,簡述國際優(yōu)先權與國內(nèi)優(yōu)先權的異同。 答:(1)國際優(yōu)先權是指專利申請人在后申請與在先申請所屬國家或者地區(qū)不相同而享有的優(yōu)先權。國內(nèi)優(yōu)先權則是專利申請人的在后申請與在先申請均在同一個國家而享有的優(yōu)先權。(2)兩者的相同點有:①在后申請均必須在法律規(guī)定的優(yōu)先權期內(nèi)提出,超過優(yōu)先權期的,不享有優(yōu)先權;②在后申請的申請日都是優(yōu)先權日,即在先申請的申請日;③兩者均不能自動產(chǎn)生;④兩優(yōu)先權的優(yōu)先權期相同;⑤先后申請必須與在先申請具有相同主題。(3)兩者的不同點主要有:①國際優(yōu)先權適用發(fā)明、實用新型和外觀設計三類專利申請,而國內(nèi)優(yōu)先權僅適用于發(fā)明或者實用新型專利申請,不適用于外觀設計專利申請;②國際優(yōu)先權的在先申請可以是有效申請,已撤回、被視為撤回、已駁回申請,不能成為要求優(yōu)先權的基礎申請;③國際優(yōu)先權要求前后申請不在同一個國家或者地區(qū),而國內(nèi)優(yōu)先權的前后兩申諭必須在同一個國家出現(xiàn)。 148,申請發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯@模瑧峤荒男┥暾埼募? 答:申諸發(fā)明或者實用新型專利的,應提交的申請文件有:(1請求書;(2)說明書;3)說明書摘要: ( 4)權利要求書。 149,中國單位或者個人向國外申請專利的.應注意什么? 答:中國單位或個人向國外申諭專利,必須注意:(1)首先向中國國務院專利行政部門提出專利申請;2)經(jīng)國務院有關主管部門同意;}3)委托國務院指定的專利代理機構辦理;(4凡涉及微生物的,須辦理出口許可證后才能發(fā)往外國。 1410,簡述專利申請審查制和不審查制的區(qū)別。 答:到20世紀50年代,國際上形成了兩大專利體系:審查制和不審查制。二者之間的明顯差異在于對申請案的審批不同:不審查制又稱形式審查制度,它僅僅審查申請案的文件是否齊備、表格是否符合標準、手續(xù)是否完備、發(fā)明是否屬于法律規(guī)定的保護對象;而審查制度卻要求在初步審查的基礎上,對專利申請再進行實質(zhì)審查,看其是否具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性等專利條件。不審查制度的優(yōu)點在于手續(xù)簡單、花費較少、授權迅速,缺點在于不能保證專利質(zhì)量;審查制度雖然所花時間長一些,但卻能在一定程度上保證專利質(zhì)量,其缺點是易造成大量申請案的積壓。 1411,簡述對發(fā)明專利申請進行初步審查的范圍和應遵循的規(guī)則。 答:對發(fā)明專利申請進行初步審查的范圍包括:(1)專利申請是否屬于《專利法》第5條和第25條規(guī)定的時象;或者是否符合《專利法》第18條、第19條第1款的規(guī)定;或者明顯不符合《專利法》第31條第1款、第33條或者《專利法實施細則》第2條第1款的規(guī)定。(2)發(fā)明專利申請是否包含《專利法》第26條規(guī)定的中清丈件,以及這些申請文件足否符合《專利法》及共實施細則的有關規(guī)定。(3)與專利申清有關的一其他文件足否符合《專利法》及其實施細則的有關規(guī)定,對發(fā)明專利中請進行初步審查應遵循以下規(guī)則:(I)時于專利申請文件存在的可以通過補正方式消除的缺陷,應當給申請人補正機會;對于申請文件中存在的不可克服的缺陷,應當給申請人陳述意見的機會。只有經(jīng)過補正和陳述意見后,仍存在未能消除的缺陷時,才能作出駁回決定。必要時,可以給申請人二次以上的補正或者陳述意見的機會。(2)對于申請文件和其他與專利申請有關的文件中存在的格式缺陷,應當進行全面審查。對于申請文件中存在的實質(zhì)性缺陷僅在明顯存在并影響公布時,才需要指出和處理。(3)除申請文件被駁回的情形外,審查員應當盡量在一次補正通知書中指出申請文件中存在的全部格式缺陷。 1412,簡述對實用新型專利申請的初步審查的內(nèi)容。 答:(1)實用新型專利申請的主題是否符合《專利法實施細則》第2條第3款、第22條第2款、第4款、第26條第3款、第4款的規(guī)定。只有產(chǎn)品的形態(tài)、構造及其結合并適用于工業(yè)應用的新的技術方案,才符合要求。涉及產(chǎn)品的制作方法、用途及其改進等不能作為實用新型專利申請的主題;(2)實用新型專利申請是否明顯屬于《專利法》第5條或者第25條規(guī)定的對象;(3)實用新型專利申請人是否符合《專利法》第18條、第19條第1款、第20條第1款的規(guī)定,或者《專利法實施細則》第16條至第19條、第21條至第23條的規(guī)定;(4)實用新型專利申請是否符合《專利法》第31條第1款、第33條的規(guī)定;;5)是否依照《專利法》第9條規(guī)定不能取得專利權。 1501,簡述專利權宣告無效與專利權終止之間的區(qū)別。 答:專利權的無效宣告與專利權的終止是不同的。專利權的終止是指一項有效專利權因某種法律事實的發(fā)生而導致其效力消滅的情形,不包括專利權因無效宣告而致使其被視為自始不存在的情形。專利權因保護期限屆滿或者專利權人放棄專利權等導致專利權終止的,只是表明該項專利權自此_以后不再受法律保護了,但并不能否定該項專利權的合法性,因該項專利權在此前所發(fā)生的一切法律關系都是有效的。而專利權的無效宣告,只不過是通過法定程序使本不該存在的專利權恢復到原始狀態(tài)而已,不是專利權終止。被宣告無效的專利權,并不是自其被宣告無效之日起無效,而是視為自始無效。 1502,簡述專利無效宣告的法律效力。 答:1)一事不再理效力,任何人不得以 同樣理由對該專利提出無效請求;2)追溯力效力,被宣告無效的專利權的全部或者部分視為自始不存在:(3)對世效力,即對雙方當事人和一般公眾均有效。 1601,簡述專利權人的獨占實施權。 答:獨占實施權是指專利權人對其專利產(chǎn)品或者專利方法依法享有的進行制造、使用、許諾銷售、進口的專有權利。具體來說,除法律另有規(guī)定外,未經(jīng)專利權人許可,任何單位或者個人都不得實施其專利,即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾梢售、梢售、進口其專利產(chǎn)品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品;任何單位或者個人不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、梢售、進口其外觀設計專利產(chǎn)品。 1602,簡述專利實施許可權。 答:實施許可權是專利權人許可他人實施其專利并獲取報酬的權利。專利權人有權決定與愿意實施其發(fā)明創(chuàng)造專利的單位或者個人簽仃實施許可合同,使獲得專利權的發(fā)明創(chuàng)造能夠順利地轉化為生產(chǎn)力,為人類作貢獻。 1603,簡述專利權的限制。 答:(1)強制許可:防止專利權濫用的強制許可;為公共利益目的的強制許可;交叉強制許可。(2)不視為侵犯專利權的行為:專利權的窮竭;先用權人的實施;臨時過境;為科學研究或?qū)嶒災康牡氖褂谩?3)國家計劃許可。 1604,申請防止專利權濫用的強制許可應具備什么條件? 答:申請防止專利權濫用的強制許可,應具備的條件為:(1)申請人既可以是單位也可以是個人;(2)申請的時間應是自專利權被授權之日滿三年后;(3)申請的對象不能是外觀設計專利而只能是發(fā)明專利或者是實用新型專利;(4)申請人必須向國務院專利行政部門提交其以合理的條件在合理長的時間內(nèi)未能與專利權人達成實施許可協(xié)議的證明;(5)申請人應向國務院專利行政部門交納申請費。 1605.,申請交叉的強制許可應具備什么條件? 答:申請交叉的強制許可,應具備的條件為:(1)第二項專利權人如果不利用第一項專利權人的專利權,就不能實施其專利;(2)獲得第二項的專利比第一項具有更大的進步意義;(3)第一項專利權人有權取得第二項專利的交叉許可。 1606,簡述行為人享有先用權的條件。 答:根據(jù)《專利法》的規(guī)定,行為人享有先用權的條件是:1,實施行為人制造相同產(chǎn)品、使用相同方法的行為或者所作的制造、使用的必要準備,必須發(fā)生在專利申請日之前,否則實施行為人不能享有先用權。2,實施行為人在先制造的產(chǎn)品或者使用的方法。應當時行為人自己獨立研究完成的,或者通過合法的受讓方式取得的,而不是在??暾埲涨俺u、竊取或考以其他不正當手段從專利權人那里繼獲取的。3,實施行為人在他人就相同的發(fā)明創(chuàng)造取得專利權后,仍然在原有范圍內(nèi)制造或者使用。4)先用權人葉于自己在先實施的枝術不能轉讓,除非隨著先用權所屬一企業(yè)一并轉讓,先用權不再轉讓。此外,光用權也不能成為抵抑、投資、入股或者進行其他交易的對象、、葉根據(jù)光用權制造或者生產(chǎn)出的產(chǎn)品的銷售,也不視為慢權專利權。//當實施行為人以先用權作為使權訴訟的杭辯事由時。實施行為人應當負舉證責任,證明自己制造產(chǎn)品、使用方法的行為發(fā)生在專利中請日以前,或者在專利申請日以前就已經(jīng)作好了制造或者使用的必要準備,并且在專利權被授予后,仍在原有范圍內(nèi)實施。實施行為人所舉之證據(jù)足以使先用權成立的,其行為就不視為專利俊權。 1607,簡述臨時過境不視為侵權的條件。 簽:臨時過境不視為侵權的條件有:(1)使用我國專利產(chǎn)品僅限是外國運輸工具上的一種必要裝置或零部件;(2)僅適用于我國仃有條約或互惠關系的國家的這橋工具;(:1)僅這用予臨時或拉贊經(jīng)過我國國境的運輸工具。 1701,發(fā)明專利權、實用新型專利權和外觀設計專利權的保護范圍各以什么為準?保護期限各為多少年? 答:C1)發(fā)明專利權與實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內(nèi)容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求;產(chǎn)品發(fā)明專利的保護范圍,及于一切具有相同特征、相同結構和相同性能的產(chǎn)品方法發(fā)明專利的保護范圍,及于一切具有相同特征、相同參數(shù)和抽同效果的方法;(2)外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產(chǎn)品為淮;(3發(fā)明專利權的期限為20年,自申請日起計算;(4)實用新型專利權與外觀設計專利權的期限為10年,自申請日起計算。 1702,簡述專利侵權行為的構成條件。 答:我國專利法規(guī)定的專利侵權行為構成條件是:(I)實施的發(fā)明創(chuàng)造必須是有效的專利;(2)實施發(fā)明創(chuàng)造專利未經(jīng)專利權人許可;(3)實施發(fā)明創(chuàng)造專利是以生產(chǎn)經(jīng)營為目的;l4)實施的專利侵權行為是法律規(guī)定的侵權行為。 1703,簡述專利侵權行為的判定原則。 答:(1)專利權有效原則。(2)以權利要求的內(nèi)容為準的原則。(3)技術特征完整對待原則。(4)全面覆蓋原則。(5)等同原則。(6禁止反悔原則。7}多余指定原則。 1704,簡述專利間接侵權行為的表現(xiàn)。 答:間接侵權行為,即行為人積極誘導或促使他人實施直接專利侵權的行為。我國專利法對此未作規(guī)定,但行政及司法機關在實踐中處理有該類行為:1,故意制造、銷售只能用于他人專利產(chǎn)品的關鍵部件;2,未經(jīng)授權委托,許可他人實施專利技術;3,專利共有人未經(jīng)其他共有人同意而許可他人實施專利技術。 1705,簡述假冒他人專利的行為特征。 答:假冒他人專利的行為,有以下幾個方面特征:1,假冒產(chǎn)品不是專利產(chǎn)品,且與專利產(chǎn)品不同;2,假冒者在其非專利產(chǎn)品上所標注的專利號必須與某項有效專利的專利號相同;3,假百者在其非專利產(chǎn)品上所標注的專利號必須是某項有效專利的專利號。4,行為人標注他人有效專利之專利號的行為未經(jīng)專利權人授權或許可,否則其行為不構成假霄他人專利。 1706,簡述專利侵權訴訟中的舉證責任。 答:專利權人或者利害關系人提起侵權訴訟,或者請求管理專利工作的部門處理專利侵權糾紛時,應當適用《中華人民共和國民事訴訟法》關于舉證責任的規(guī)定,即“當事人對自 己提出的主張,有責任提供證據(jù)”。但是,《專利法》第6I條規(guī)定:“專利侵權糾紛涉及新產(chǎn) 品制造方法的發(fā)明專利的,制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應當提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。專利俊權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的證據(jù)。”該規(guī)定說明,當專利侵權訴訟涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利時,舉證責任發(fā)生轉移,由被告負舉證責任。 關于舉證責任轉移的另一問題是:當專利權人或者利害關系人指控被告為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用或者梢售未經(jīng)專利權人許可而制造并售出的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品,構成侵權,應當承擔賠償責任時,被告依法承擔證明自己所使用或者銷售的專利產(chǎn)品來源合法的責任。在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的,不構成便犯專利權。否則,其行為構成侵權,要依法承擔賠償責任。 1707,侵犯專利權賠償數(shù)額依法應當如何計算。 答:專利俊權的損害賠償額可按照以下方法計算。侵犯專利權的賠償數(shù)順按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,人民法院可以根據(jù)專利權的類型、侵權行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素,確定給予1萬元以上100萬元以上的賠償。根據(jù)權利人的請求以及具體案情,賠償數(shù)額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。對于這三種計算方法,人民法院可以根據(jù)案件的不同情況選擇采用。當事人雙方商定用其他計算方法計算損害賠償額的,只要是公平合理的,人民法院可以準許。 1801,簡述商標的含義與分類。 答:(1)商標作為一種標記,具有以下幾個含義:①商標是應用于商品或服務上的標記。商標的這一特點,使之區(qū)別于其他類型的標記,例如國徽、會徽、廠標、路標等;②商標是區(qū)別商品或服務來源的標記。有了商標這種標志,消費者就容易判明商品的不同來源以至其質(zhì)量、性能或特點;③商標是由文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合構成,具有顯著特征的人為標記。 (2)商標從不同的角度,依不同標準,可以分為以下幾種類型:①商標按照其使用的對象不同進行分類,可以分為商品商標與服務商標;②商標按照其構成商標圖案- 配套講稿:
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